濱州申請專利 委托代理機構申請好處 專利申請多少錢
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      濱州申請專利 委托代理機構申請好處 專利申請多少錢

      專利(patent)從字面上講,“專利”即是指專有的利益和權利。專利一詞來源于拉丁語Litterae patentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明,后來指英國國王親自簽署的獨占權利證書。專利是世界上最大的技術信息源,據實證統計分析,專利包含了世界科技技術信息的90%-95%。

      授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。

      新穎性

      新穎性,是指該發明或者實用新型不屬于現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

      創造性

      創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。

      實用性

      判斷要滿足下列條件:
      專利法規定:“實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。”
      能夠制造或者使用,是指發明創造能夠在工農業及其它行業的生產中大量制造,并且應用在工農業生產上和人民生活中,同時產生積極效果。這里必須指出的是,專利法并不要求其發明或者實用新型在申請專利之前已經經過生產實踐,而是分析和推斷在工農業及其它行業的生產中可以實現。

      手機專利戰

      頭頂400億美元估值和BATM新冠的小米被連續曝出的專利風險亮出黃牌。先是本土友商中興、華為等批量發出一沓律師函催繳專利費,很快就是愛立信在印度把紙上的風險變成了公堂對決。新德里法院禁令停止小米手機進口,逼得小米不得不尋求和解。至今法院禁令并沒有完全解除,只是修改成搭載高通芯片的小米手機可以暫時入境。手機專利戰迅速變成媒體爭相報道的熱門,不過就像小米的互聯網思維終于撞上專利墻一樣,用純粹互聯網的方式解讀傳統專利戰的本身也是姿勢不正確。

      專利或成殺器,但與高通無關

      認為發改委對通訊專利巨無霸高通的反壟斷調查結果將決定國內市場手機專利戰的結論是有問題的。絕大多數人都認為高通專利許可中的反向授權條款是小米專利危機的根源,反壟斷調查導致這條禁止從高通獲得授權的專利大戶起訴同樣是高通客戶的專利弱勢企業的特別條款很可能失效,從而使中興、華為們的專利維權浮出水面。其實高通面臨的反壟斷調查只是導火線而已,反向授權條款的無效既不需要適用《反壟斷法》也不需要反壟斷法執法部門介入。《合同法》第329條明確規定“非法壟斷技術、妨礙技術進步或者侵害他人技術成果的技術合同無效”;最高院在2004年頒布的《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第10條進一步解釋合同法所規定的無效情形包括“…雙方交換改進技術的條件不對等,包括要求一方將其自行改進的技術無償提供給對方、非互惠性轉讓給對方、無償獨占或者共享該改進技術的知識產權”。根據以上規定,反向授權條款當然是無效的,而合同法中的“無效”是指是自始、確定、當然無效。無效合同從來就沒有產生法律約束力,司法或行政程序中的無效認定也只是對本身就存在的無效狀態進行確認而已,并非必須法院或執法部門宣告才能無效。

      有法律專業人士認為高通在專利許可協議里約定適用加州法律,依照國際私法加州作為高通總部所在地其法律可以被約定為管轄法。但中國《涉外民事關系法律適用法》第4條規定“中華人民共和國法律對涉外民事關系有強制性規定的,直接適用該強制性規定”;最高院《關于適用〈涉外民事關系法律適用法〉若干問題的解釋(一)》第10條規定“……涉及中華人民共和國社會公共利益、當事人不能通過約定排除適用… (五)涉及反壟斷、反傾銷的;(六)應當認定為強制性規定的其他情形”。對合同無效條件的規定正是屬于強制性法律規定,高通專利許可協議排除中國法律的管轄是無效的。

      ■ 專利戰不是相撲賽

      對專利戰討論最多是各家企業的專利數量,似乎體重成了預測勝負的絕對標準。首先很多媒體想當然就把華為和中興這兩家擁有兩萬噸量授權專利和小米勉強達到兩位數的授權專利相比,簡單得出小米在專利較量中萬劫不復的結論。小米專利量無法抗衡中華酷聯是事實,但把主要技術集中在通訊設備/基礎電信領域的中興、華為和主攻移動終端的小米直接對比卻有問題。以華為為例,終端技術專利主要集中在華為終端和華為海思,而不是母體公司華為技術。即使對比也應該直接將小米和華為終端+華為海思進行對比,而且應當充分考慮小米擁有大量尚未到授權階段的專利申請的潛力因素。

      專利數量的確是衡量專利實力的重要杠桿,但把數量作為唯一指標卻是誤入歧途。專利質量是和數量同樣重要的指標,專利數量的不足是可以靠擁有基礎專利和提高專利質量來彌補的。微軟在2010年獲得超過3000項專利授權,蘋果只獲得500多項專利授權,但屆時的微軟和蘋果在移動終端軟硬件方面的優劣和專利數的差距卻是顛倒的。這里并沒有貶低微軟研發能力和專利布局的含義,而是說蘋果對技術發展方向的把握遠比微軟好,在觸控、交互等決定移動終端發展方向的技術上搶占了制高點。技術實力雄厚的加拿大北電網絡握有超過6000項專利,最終未能靠專利占據市場而落得破產拍賣。柯達和諾基亞分別是握有1.07萬和1.2萬項專利的超級大戶,頂不住業務衰退的雨打風吹去,被迫尋求破產保護或分拆拍賣自救。
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      智能手機制造的一大特征是技術高度密集,一部智能手機涉及到的專利數量超過20萬。智能機技術的另一大特點是技術的集成化和專利打包化,不僅在處理器和操作系統等基本技術領域無需獨立開發而完全可以通過購買授權快速切入,高通這樣的技術超級大國甚至以自有技術就可以為第三方提供完整的整機代工。智能機專利主要包括信號處理、芯片和處理器、操作系統、硬件外觀、人機交互、功耗管理、面板與顯示、應用軟件。除了三星可以擁有從芯片到面板的完整產業鏈,連蘋果都只是在交互等技術領域局部領先,制造方面的隱性優勢則在于供應鏈管理和不同技術間的整合。其實即便是三星在Galaxy S4等高端機型上也不得不依靠高通處理器,在操作系統上更沒得選擇的加入Android陣營。所以純粹靠技術通吃天下不僅是基本不可能的,同時也是不必要的。在細分技術領域占據優勢,很好的控制技術供應鏈就足以立于不敗之地。

      專利訴訟可能是終極殺器

      一些資深IT人認為只有發展不佳的企業才會把專利訴訟作為盈利的模式,運營良好的企業會集中精力關注發展而不會把希望寄托在專利訴訟。這種觀點貼近產業運營,的確有相當見地。但市場競爭和法律競爭都是平行的競爭手段,以專利權作為清理市場有效手段的案例是很多的。寶利來在1980年代就通過專利訴訟完全壟斷了一次成像產品市場,近10億美元的賠償金重挫了一度如日中天的柯達。雅虎在谷歌上市之際發起的競價排名廣告專利侵權訴訟同樣成功,谷歌被迫以當時市值就接近3億美元的270萬股股票為代價與雅虎和解。蘋果在2012年發起對三星的系列專利侵權訴訟,至少打亂了三星在美國市場的正常規劃并從三星身上拿下幾億美元的賠償。蘋果對HTC發起的專利訴訟更將被告市場份額在訴訟進行期間壓低六成,悲催的HTC從此退出全球手機市場第一陣營至今沒有機會翻身。愛立信訴小米并不是愛立信在印度第一次訴訟,愛立信早在2011年就和諾基亞不約而同起訴在印度智能手機市場排名第一的GFIVE(基伍),崛起于深圳華強北的基伍手機一戰即崩毫無招架之力。

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